drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, ,  ,  , III RN 17/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-04-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III RN 17/98 - Wyrok Sądu Najwyższego

Data orzeczenia
1998-04-07 orzeczenie prawomocne
Sąd
Sąd Najwyższy
Sędziowie
Kwaśniewski Jerzy /przewodniczący/
Wasilewski Andrzej /sprawozdawca/
Wróbel Andrzej
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Powołane przepisy
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 art. 7 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 par. 73 pkt 5 lit. "a"
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 art. 20 ust. 1
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Publikacja w u.z.o.
OSNAPU 1999 4 poz. 109
Info. o glosach
Mastalski Ryszard OSP 1999 z. 6 poz. 127 str. 335
Tezy

Na podstawie par. 73 pkt 5 lit. "a" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ od podatku od towarów i usług zwolnione zostały prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze, które związane są ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Oznacza to, że sposób w jaki strony ukształtują umowne prawa i obowiązki pozostawiony został ich autonomicznej decyzji i brak jest podstaw dla dokonywania przez organy podatkowe oceny, czy i w jakim stopniu strona umowy zobowiązana do wykonywania określonych usług, za które pobiera prowizję, ponosi ryzyko w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań.

Sentencja

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółki Akcyjnej "Fiat Auto Poland" (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1996 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 18 sierpnia 1997 r. I SA/Ka 2145/96

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Katowicach do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 30 lipca 1996 r. (...) Urząd Skarbowy w B.B. określił Spółce Akcyjnej "F.A.P." w B.B. kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za luty 1996 r. w wysokości 27.762.235 zł, zarządzając równocześnie zwrot na konto Urzędu Skarbowego kwoty 3.578 zł, jako nienależnie pobranej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za ten miesiąc, wraz z należnymi odsetkami od dnia wpłaty. W uzasadnieniu tej decyzji zarzucono, że strona dopuściła się dwóch nieprawidłowości przy sporządzaniu deklaracji podatkowej. Pierwsza nieprawidłowość polegała na tym, że strona ujęła w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług /VAT/ kwotę 46.200 zł jako podatek naliczony, obniżając podatek należny, a wynikającą z faktur stwierdzających nabycie od Spółki cywilnej "K." K.K. i J.K. w B.B. usług budowlanych, aranżacyjnych i instalacyjnych, wykonanych w obiektach zakładowej służby zdrowia. W ocenie organu podatkowego, stanowiło to naruszenie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. - powoływana nadal jako: ustawa o podatku od towarów i usług/. Zgodnie z tym przepisem, podatnik może zmniejszyć podatek należny o naliczony, ale tylko wówczas, gdy podatek naliczony związany jest ze sprzedażą opodatkowaną. Zakup usług wykonywanych w obiektach zakładowej służby zdrowia związany był jednak ze sprzedażą usług dotyczących ochrony zdrowia, a zatem ze sprzedażą zwolnioną od podatku. Natomiast druga nieprawidłowość polegała na tym, że Spółka zaliczyła do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług usługi wykonane przez nią na rzecz banków o łącznej wartości 19.843,94 zł, które zaklasyfikowała jako usługi pośrednictwa finansowego /symbol KWiU - 65.23/. W ocenie organu podatkowego nie były to jednak usługi pośrednictwa finansowego, gdyż warunkiem zaliczenia do tej kategorii usług musiałoby być stwierdzenie, że strona wykonywała je na własny rachunek i ryzyko. Tymczasem Spółka "F.A.P." nie ponosiła ryzyka w związku ze świadczeniem tych usług, a ich istotą była reklama i promocja usług poszczególnych banków. Tego rodzaju usługi, w opinii organu podatkowego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, powinny być opodatkowane stawką 22 proc. Biorąc powyższe pod uwagę, (...) Urząd Skarbowy w B.B. dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług należnego od Spółki za miesiąc luty 1996 r. według zawartego w decyzji wyliczenia, którego końcowym efektem było określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w łącznej wysokości 27.762.235 zł oraz zarządzenie zwrotu na konto Urzędu Skarbowego nienależnie pobranej kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za miesiąc luty 1996 r. w wysokości 3.578 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

W konsekwencji, drugą decyzją wydaną w dniu 30 lipca 1996 r. (...) Urząd Skarbowy w B.B. ustalił Spółce "F.A.P." kwotę należnego podatku od towarów i usług za miesiąc luty 1996 r. w wysokości trzykrotnego zawyżenia podatku naliczonego za ten miesiąc, to jest w kwocie 138.600 zł. Powołując się na te same ustalenia faktyczne, które legły u podstaw pierwszej decyzji w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za miesiąc luty 1996 r., organ podatkowy stwierdził, że strona zawyżyła w lutym 1996 r. podatek naliczony o kwotę 46.200 zł i następnie o tę samą kwotę pomniejszyła podatek należny. Zawyżenie to nastąpiło w związku z uwzględnieniem w rozliczeniu miesięcznym podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu usług budowlanych, aranżacyjnych i instalacyjnych wykonanych w obiektach zakładowej służby zdrowia i dawało, zdaniem organu podatkowego, podstawę do zastosowania sankcji, o której mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W odwołaniu od pierwszej decyzji w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za miesiąc luty 1996 r. strona stwierdziła, że Urząd Skarbowy oparł swe rozstrzygnięcie na błędnym założeniu, jakoby Spółka świadczyła na rzecz pracowników usługi w zakresie ochrony zdrowia. Tymczasem zapewnienie pracownikom profilaktycznej ochrony zdrowia i opieki lekarskiej jest obowiązkiem Spółki wynikającym z Kodeksu pracy. Jest to więc działalność ściśle związana z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i stanowi część nakładów na siłę roboczą. Z punktu widzenia pracowników są to świadczenia w sposób immanentny związane ze stosunkiem pracy. Tego typu świadczenia na rzecz pracowników nie wchodzą w zakres czynności objętych ustawą o podatku od towarów i usług. Stanowią one część kosztów produkcji, zwiększają cenę produktu finalnego i są przez to opodatkowane na etapie sprzedaży końcowej. Spółka podniosła także, że organ podatkowy oparł swe ustalenia dotyczące kwestionowanych usług finansowych świadczonych przez Spółkę na niedokładnej analizie umów zawartych przez nią z bankami i to doprowadziło do dokonania w postępowaniu podatkowym błędnych ustaleń faktycznych, mających istotny wpływ dla sformułowanych przez organ podatkowy ocen prawnych. Spółka zwróciła w szczególności uwagę na to, że: po pierwsze - jedynie w niektórych umowach zawartych z bankami znalazły się zapisy o działalności reklamowej i w każdym wypadku dotyczą tylko marginalnej części usług świadczonych przez Spółkę na rzecz banków, gdyż co do zasady usługi te dotyczą pośrednictwa w zawieraniu umów między bankiem a klientem; a po drugie - decydujące znaczenie w ocenie rzeczywistego charakteru tych usług winna mieć nie sama treść umów, ale sposób w jaki umowa była wykonywana, gdyż przy wykładni umów należy się kierować zgodnym zamiarem stron i celem umowy. Spółka podkreśliła równocześnie, że jej usługi ograniczały się w zasadzie do umożliwienia funkcjonowania przedstawicielom banków na terenie jej salonów sprzedaży i salonów dealerów oraz do zachęcania klientów do skorzystania z możliwości sfinansowania zakupu samochodu przy wykorzystaniu kredytu. Udział Spółki w realizacji umowy kredytowej polegał na tym, że Spółka wydawała klientowi samochód już na podstawie dokumentów wystawionych przez bank. Tego rodzaju usługi należą do tzw. usług pomocniczych w stosunku do pośrednictwa finansowego, do tzw. usług pozostałych i nie sklasyfikowanych /65.23.10/, a tym samym do usług zwolnionych z opodatkowania.

Natomiast w odwołaniu od drugiej decyzji, którą ustalono kwotę należnego podatku od towarów i usług za miesiąc luty 1996 r. w wysokości trzykrotnego zawyżenia podatku naliczonego, Spółka zarzuciła Urzędowi Skarbowemu wydanie rozstrzygnięcia bez podstawy prawnej oraz ponowne rozstrzygnięcie w kwestii już rozstrzygniętej inną decyzją. Zdaniem Spółki, uprawnienie organów podatkowych do skorygowania deklaracji podatkowej podatnika należy rozumieć jako prawo do wydania jednej decyzji określającej prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy wydawane są odrębne decyzje odnoszące się do poszczególnych elementów składających się na zobowiązania podatkowe, tak jak w niniejszej sytuacji, gdy jedna decyzja dotyczy określenia różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym, a druga decyzja dotyczy ustalenia kwoty sankcji z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podatkowy, zdaniem strony, uprawniony jest do określenia wysokości zobowiązania podatkowego wyłącznie w trybie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Wyklucza to możliwość zastosowania powołanego przez Urząd Skarbowy art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych w związku z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż ten ostatni przepis nie stanowi podstawy materialnoprawnej dla ustalania zobowiązania podatkowego, ale jedynie określa sposób kalkulacji jednego z elementów tego zobowiązania.

Izba Skarbowa w B.B. utrzymała w mocy obie zaskarżone decyzje. Decyzją z dnia 18 października 1996 r. (...) utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za miesiąc luty 1996 r. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa podniosła w szczególności, iż czynności kontrolne przeprowadzone w siedzibie strony skarżącej potwierdziły, że Spółka świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia i to nie tylko na rzecz własnych pracowników, ale także na rzecz pracowników innego podmiotu gospodarczego, z którym związana jest umową o stałej obsłudze medycznej. Tego rodzaju usługi są, zdaniem Izby Skarbowej, czynnościami podlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, co wynika z art. 4 pkt 2 tej ustawy. Natomiast twierdzenie Spółki, że usługi te są częścią nakładów na siłę roboczą i przez to zwiększają cenę produktu finalnego oraz podlegają opodatkowaniu na etapie dokonywania sprzedaży, byłoby zasadne jedynie wówczas, gdyby Spółka realizowała wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, a tak nie jest. Dlatego Izba Skarbowa stanęła na stanowisku, że świadczone przez Spółkę usługi w zakresie ochrony zdrowia, bez względu na to kto jest ich odbiorcą, są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług służących czynnościom zwolnionym od podatku nie podlega odliczeniu. Z kolei w kwestii podniesionych w odwołaniu zarzutów dotyczących opodatkowania usług świadczonych przez Spółkę na rzecz banków, Izba Skarbowa stwierdziła, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu od tego podatku podlegały usługi w zakresie finansów i ubezpieczeń wymienione w poz. 13 załącznika Nr 2 do tej ustawy, określone symbolem Klasyfikacji Usług 94-95. Obowiązująca do dnia 31 marca 1995 r. Klasyfikacja Usług /por. Zeszyt Metodyczny GUS Nr 57/ do symbolu KU 94 zaliczała: usługi bankowe polegające na udzielaniu kredytów oraz obsługę obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, a także usługi loteryjne polegające na organizowaniu i prowadzeniu gier pieniężnych i liczbowych; natomiast do symbolu KU 95 zaliczała usługi ubezpieczeniowe majątkowe lub osobowe oraz usługi ubezpieczeń społecznych.

W wyniku wprowadzenia z dniem 1 kwietnia 1995 r. do stosowania w statystyce i w ewidencji Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Minister Finansów, obwieszczeniem z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zakresie usług /Dz.U. nr 44 poz. 231/, ogłosił załączniki do tej ustawy z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji Wyrobów i Usług, przy czym w obwieszczeniu tym zawarte zostało postanowienie, że zmiana nomenklatury nie powoduje zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług /ust. 2/. Usługi sklasyfikowane w Klasyfikacji Wyrobów i Usług od dnia 1 kwietnia 1995 r. w podkategorii 67.13.10 i 65.23.10 grupować należy do podbranży usług bankowych KU 94 w obowiązującej uprzednio Klasyfikacji Usług. Izba Skarbowa zwróciła przy tym uwagę, że Sąd Najwyższy, wypowiadając się w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług w zakresie usług finansowych wymienionych w poz. 13 załącznika Nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług, w uchwale z dnia 20 kwietnia 1995 r. /III AZP 8/95/ stwierdził, iż: "ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczącego świadczenia usług w zakresie finansów poz. 13 załącznika nr 2 do wyżej wymienionej ustawy korzysta spółka akcyjna, która udziela i zaciąga pożyczki pieniężne, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe". Dlatego, zdaniem Izby Skarbowej, zwolnienia podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług mogą dotyczyć jedynie takich usług bankowych, które mają charakter czynności ściśle bankowych określonych w art. 11 ust. 1 Prawa bankowego i wykonywanych przez profesjonalne podmioty, posiadające zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju czynności. A zatem usługi świadczone przez stronę skarżącą na rzecz banków, a polegające na współpracy i promowaniu usług banków, podlegały opodatkowaniu według stawki podatku 22 proc. /art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług/.

W konsekwencji, także drugą decyzją z dnia 18 października 1996 r. (...) Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w przedmiocie ustalenia kwoty należnego podatku od towarów i usług za miesiąc luty 1996 r. w wysokości trzykrotnej kwoty zawyżenia podatku naliczonego. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa podniosła w szczególności, że zobowiązanie podatkowe w zakresie sankcji wynikającej z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług powstać może tylko w wypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązki ewidencyjne i tylko w drodze wydania decyzji o charakterze konstytutywnym. Zatem w wypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązki ewidencyjne w zakresie zawyżenia podatku naliczonego, organ podatkowy obowiązany jest wydać, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, decyzję określającą prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego lub kwotę różnicy podatku, którego wysokość została zawyżona lub zaniżona. Następnie, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązany jest wydać decyzję ustalającą, kwotę zobowiązania podatkowego w zakresie sankcji wynikającej z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka "F.A.P." w B.B. zaskarżyła obie wymienione wyżej decyzje Izby Skarbowej w B.B. do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze na pierwszą z tych decyzji zarzuciła, że organ podatkowy dokonał zbyt formalistycznej wykładni zastosowanych przepisów i to w oderwaniu od całokształtu stosunków ekonomicznych i prawnych towarzyszących sprawie. Spółka podniosła przy tym, że okoliczność, iż zakładowy ośrodek zdrowia jest wykorzystywany do świadczenia usług na potrzeby innych podmiotów, powinna być jedynie podstawą do odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku podlegającego odliczeniu, a związanego z tymi wydatkami. Ponadto Spółka podniosła, że nawet gdyby przyjąć, że w danym wypadku miało miejsce zawyżenie przez nią podatku naliczonego, to nie wynikało ono z nieprawidłowego zaewidencjonowania faktur dotyczących tego podatku, ale z błędnego zaliczenia zaewidencjonowanego podatku naliczonego jako obniżającego podatek należny, a w takim wypadku nie można mówić o naruszeniu obowiązków ewidencyjnych /powołując się na analogiczny pogląd prawny wyrażony w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 października 1995 r., SA/Wr 586/95 oraz z dnia 15 lutego 1995 r., SA/Wr 1755/94/. Także w odniesieniu do kwestii oceny prawnej usług świadczonych na rzecz banków, Spółka podtrzymała swoje wcześniejsze zarzuty i podniosła, że pozycja 94 dawnej Klasyfikacji Usług obejmuje nie tylko czynności stricte bankowe. Z oficjalnej interpretacji Głównego Urzędu Statystycznego /por. "Wykaz interpretacji klasyfikacyjnych GUS w zakresie SWW i KU", str. 189-190/ wynika, że pojęcie "usługi bankowe" w rozumieniu Klasyfikacji Usług obejmuje również usługi finansowe nie będące czynnościami bankowymi w rozumieniu prawa bankowego, w tym także leasing, działalność maklerską, działalność funduszy powierniczych oraz wszelkie inne pośrednictwo finansowe. Natomiast powołana przez Izbę Skarbową uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1995 r. /III AZP 8/95/ nie dotyczy wszelkich usług finansowych, ale wyłącznie usług pożyczki, które rzeczywiście należą do usług bankowych. Zdaniem strony skarżącej, również z par. 73 pkt 5 lit. "a" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797/ wynika, że prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze i związanych ze świadczeniem usług zwolnione są od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika Nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług. Spółka podniosła także, że brak jest również podstaw do obciążenia jej odsetkami od zwróconej w nadmiernej wysokości kwoty różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym. Kwota ta nie stanowi bowiem zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Zdaniem strony skarżącej, nastąpiło tutaj pomylenie pojęcia świadczenia, do uiszczenia którego podatnik jest zobowiązany na rzecz Skarbu Państwa oraz pojęcia świadczenia, które podatnik otrzymuje od Skarbu Państwa. Z kolei w skardze na drugą decyzję Izby Skarbowej strona raz jeszcze podniosła, że wydanie decyzji konstytutywnej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w trybie art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zachodzą określone w art. 5 ust. 2 tej ustawy przesłanki powstania zobowiązania podatkowego z mocy prawa. Przy czym art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych nigdy nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania stosownej decyzji, bowiem samo zobowiązanie podatkowe musi być ustalone zawsze na podstawie przepisów prawa materialnego. Tymczasem art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zdaniem strony skarżącej, nie pozwala na wydanie odrębnych decyzji. Podatek, o którym mowa w tym przepisie, jest podatkiem należnym, stanowi jego zwiększenie i podlega rozliczeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro więc wysokość zobowiązania podatkowego Spółki za miesiąc luty 1996 r. została już określona wcześniejszą decyzją organu podatkowego /(...), to ponowne rozstrzyganie w tej sprawie stanowi podstawę dla stwierdzenia nieważności drugiej z zaskarżonych decyzji /art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa/. Ponadto w skardze powtórzone zostały inne zarzuty podniesione wcześniej przez stronę skarżącą w odwołaniu. Izba Skarbowa w odpowiedzi na obie skargi wniosła o ich oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach wyrokiem z dnia 18 sierpnia 1997 r. (...) oddalił obie skargi. W kwestii możliwości pomniejszenia podatku należnego za miesiąc luty 1996 r. o podatek naliczony przy zakupie usług wykonywanych w pomieszczeniach zakładowej służby zdrowia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził co następuje: na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego tylko wtedy, gdy jest ona związana ze sprzedażą opodatkowaną. Z kolei art. 20 ust. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, że obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług służących do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport i import towarów i usług /art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług/ oraz czynności wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym pojęcie "usług" obejmuje w tym wypadku usługi wymienione w klasyfikacji wydanej na podstawie przepisów o statystyce państwowej /art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług/. Klasyfikacja ta, która wprowadzona została zarządzeniem nr 47 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów i usług /Dz.Urz. GUS nr 24 poz. 132/, rozumie usługi jako wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, które przeznaczone są dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej lub ogólnospołecznej.

Nie ulega też wątpliwości, że wśród usług objętych, klasyfikacją znajdują się usługi w zakresie ochrony zdrowia, co oznacza, że są one usługami, których świadczenie podlega rygorom ustawy o podatku od towarów i usług. Możliwość wyłączenia spod tych rygorów dopuszcza jedynie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wedle którego spośród usług świadczonych na rzecz pracowników zatrudnionych przez podatnika przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się tylko do tych, które świadczone były na potrzeby osobiste pracowników. Sama ustawa nie definiuje pojęcia "potrzeb osobistych" zatrudnionych przez podatnika pracowników, ale można przyjąć, że chodzi tutaj o potrzeby nie wynikające ze stosunku pracy łączącego podatnika z pracownikiem. Treść stosunku pracy kształtowana jest umową stron oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa /art. 1 i art. 18 par. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 1996 r. - Dz.U. nr 24 poz. 141 ze zm./. Także przepisy prawa pracy obowiązujące do czerwca 1996 r. nie nakładały na pracodawcę ogólnego obowiązku świadczenia na rzecz pracowników "usług w zakresie ochrony zdrowia". Zakres tych obowiązków wyznaczała dyspozycja art. 216 par. 1 Kp. W szczególności art. 216 par. 3 i par. 4 Kp stanowił, że pracownik podlegać miał okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim przeprowadzanym na koszt zakładu pracy, co oznaczało, że badania takie przeprowadzać należało w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowywał prawo do wynagrodzenia.

Ponadto, w razie przejazdu na badania okresowe lub kontrolne do innej miejscowości, przysługiwał pracownikowi zwrot kosztów podróży. Dlatego, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyprowadzanie stąd wniosku, że obowiązkiem zakładu pracy było świadczenie na rzecz pracowników usług w zakresie ochrony zdrowia, jak to czyni strona skarżąca, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych i z tej przyczyny czynności te, jako nie wynikające z treści łączącego podatnika z pracownikami stosunku pracy, były usługami świadczonymi na potrzeby osobiste pracowników i podlegały przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ równocześnie usługi te, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zostały zwolnione od podatku, to strona skarżąca nie miała prawa pomniejszyć podatku należnego za miesiąc luty 1996 r. o podatek naliczony przy zakupie usług wykonanych w pomieszczeniach zakładowej służby zdrowia. Taką możliwość wykluczały powołane wyżej przepisy art. 20 ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny stanął przy tym także na stanowisku, że z treści art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ewidencja podatkowa powinna zawierać dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego oraz kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny. W ewidencji powinny być zatem ujmowane tylko te kwoty podatku naliczonego, które obniżają podatek należny, a nie wszelkie kwoty podatku naliczanego. Ujęcie w ewidencji tych kwot podatku naliczonego, o które podatnik nie miał prawa pomniejszyć podatku należnego i w konsekwencji dokonanie takiego odliczenia, co też miało miejsce w rozpoznawanej sprawie, stanowiło więc naruszenie obowiązków ewidencyjnych przez podatnika. W tej sytuacji organ podatkowy obowiązany był nałożyć na podatnika sankcję, o której mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast twierdzenie strony skarżącej, że sankcje z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług można stosować tylko wówczas, gdy podatnik prowadził ewidencję w sposób uniemożliwiający określenie podstaw opodatkowania, nie uwzględnia całości przepisu art. 27 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy. Z kolei w kwestii zarzutów dotyczących usług świadczonych przez stronę skarżącą na rzecz banków, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że zarówno strona skarżąca, jak i Izba Skarbowa posługuje się w stosunku do tych usług tą samą klasyfikacją i są one zgodne co do tego, że punktem odniesienia przy ocenie rodzaju usług zwolnionych od podatku od towarów i usług powinna być ostatecznie pozycja 94 Klasyfikacji Usług. Z porównania Klasyfikacji Usług z Klasyfikacją Wyrobów i Usług wynika, że obecne grupowanie 67.13.10 odpowiada w Klasyfikacji Usług symbolowi podbranży 94101 - usługi bankowe, ale tylko w zakresie doradztwa finansowego, doradztwa w sprawach hipotecznych i kantorów wymiany. Natomiast usługi świadczone przez stronę skarżącą na rzecz banków to były usługi "pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego", a nie usługi "pośrednictwa finansowego". Stąd nawet gdyby oprzeć się wyłącznie na Wykazie Interpretacji Klasyfikacyjnej GUS, który różnicuje usługi finansowe KU-94 na podbranże, to i tak do usług bankowych zaliczono tu jedynie usługi pośrednictwa finansowego.

To samo dotyczy przepisów par. 73 pkt 1 lit. "j" oraz par. 73 pkt 5 lit. "a" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem słuszny jest, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosek Izby Skarbowej, że w danym wypadku usługi świadczone przez stronę skarżącą na rzecz banków nie podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Wreszcie Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił zarzutu strony skarżącej, która uważa, że art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podstawy prawnej dla wydania odrębnej decyzji ustalającej różnicę pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym oraz kwotę sankcji w wysokości trzykrotnego zawyżenia podatku naliczonego. Zdaniem tego Sądu, art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi materialnoprawną podstawę dla wydania decyzji o charakterze konstytutywnym, a więc takiej o jakiej mowa jest w art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Zobowiązanie podatkowe powstaje albo z chwilą doręczenia decyzji ustalającej jego wysokość /art. 5 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/, albo z chwilą zaistnienia okoliczności, z którymi przepisy prawa łączą powstanie takiego zobowiązania /art. 5 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/.

W rozpoznawanej sprawie, w celu określenia i ustalenia całości zobowiązania podatkowego strony skarżącej w podatku od towarów i usług, konieczne było rozstrzygnięcie dwóch kwestii, a to: podatku nie sankcyjnego, którego obowiązek obliczenia ciąży na podatniku z mocy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług /w tym zakresie chodziło o decyzję deklaratoryjną/ oraz podatku sankcyjnego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług /w tym zakresie chodziło o decyzję konstytutywną/. Nawet gdyby przyjąć, że obie powyższe decyzje dotyczą jednego przedmiotu rozstrzygnięcia, to i tak możliwe jest w takim wypadku wydanie dwóch decyzji częściowych w trybie art. 104 par. 2 Kpa, gdyż przesłanki prawne rozstrzygnięcia tych dwóch elementów sprawy nie są sformułowane jako przesłanki prawne, które muszą występować łącznie. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił także zarzutu strony skarżącej dotyczącego braku podstawy prawnej dla obciążenia jej odsetkami od zwróconej w nadmiernej wysokości różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a należnym. Zdaniem tego Sądu mylne jest założenie leżące u podstaw tego zarzutu, jakoby świadczenie pieniężne, które podatnik otrzymuje od Skarbu Państwa nie mogło być zobowiązaniem podatkowym.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kwota nienależnie otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług, przy przyjętej w ustawie technice samo obliczania i wpłacania podatku na konto urzędu skarbowego, oznacza w istocie, iż zobowiązanie podatkowe nie zostało uiszczone w terminie i w należytej wysokości. W danym wypadku było to wynikiem zawyżenia przez podatnika podatku naliczonego, co spowodowało zaniżenie podatku należnego, a tym samym podatek nie został uiszczony w obowiązującym terminie płatności. W związku z powyższym od tej zaległości podatkowej powinny zostać pobrane odsetki na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pismem z dnia 17 lutego 1998 r. (...) złożył rewizję nadzwyczajną od powyższego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając w niej rażące naruszenie prawa wobec dokonania w rozpoznawanej sprawie ustaleń natury faktycznej w wyniku dowolnej oceny zebranego materiału dowodowego i związania z "faktami wykreowanymi" przez organy podatkowe określonych następstw finansowych, a w szczególności zarzucił, iż organy podatkowe błędnie przyjęły, że:

po pierwsze - podatek od towarów i usług uiszczony przez stronę skarżącą w ramach ceny za usługi budowlane w pomieszczeniach Spółki wykorzystywanych przede wszystkim do realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z art. 217 Kp nie jest podatkiem związanym ze sprzedażą opodatkowaną /art. 20 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług/, lecz podatkiem związanym ze zwolnioną od podatku od towarów i usług sprzedażą /nieodpłatnym świadczeniem/ usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 24 załącznika nr 2 do tej ustawy/;

po drugie - usługi wynagradzane w formie prowizji od kwoty kredytu przyznanej przez bank z przeznaczeniem na zakup samochodu w sieci dealerów skarżącej Spółki nie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, czyli nie są usługami w zakresie umów, o których mowa w par. 73 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, a więc że nie są ani usługami w zakresie pośrednictwa, ani związanymi z usługami pośrednictwa finansowego w rozumieniu poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług /symbol KWiU: Sekcja J 65-67/, lecz że są usługami podlegającymi opodatkowaniu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;

po trzecie - organy podatkowe opierając się na "wykreowanych faktach" pomniejszyły kwoty podatku naliczonego o całą wartość podatku od towarów i usług uiszczonego przez stronę skarżącą w ramach ceny za opisane wyżej usługi budowlane, pomimo istnienia podstaw do zastosowania w tej sprawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług;

po czwarte - organy podatkowe powiększyły kwoty podatku należnego o kwotę podatku od towarów i usług od prowizji wypłaconych stronie skarżącej przez banki, to jest prowizji od kredytów udzielonych przez banki, które zawarły umowy o współpracy ze skarżącą Spółką, na zakup samochodów w sieci dealerów firmy "F.A.P."/, pomimo istnienia zwolnienia od podatku od towarów i usług od tego typu prowizji na mocy par. 73 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./; i w konsekwencji

po piąte - określenie o wiele mniejszej nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym niż wynika to z deklaracji VAT-7 złożonej przez skarżącą Spółkę za miesiąc luty 1996 r., co doprowadziło do obrazy art. 20 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług;

po szóste - zobowiązania podatnika do zwrotu określonej kwoty i zapłaty odsetek od nienależnie zwróconej, zdaniem organów podatkowych, nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym, podczas gdy, w opinii rewizji nadzwyczajnej, taka "nienależnie zwrócona nadwyżka" w ogóle nie mogła wystąpić, gdyby prawidłowo zastosowano w danej sprawie art. 20 ust. 3 ustawy o o datku od towarów i usług oraz par. 73 pkt 5 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów/; i wreszcie

po siódme - wymierzenia tzw. podatku sankcyjnego w trybie art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec istotnie błędnego określenia owego zawyżenia.

W tej sytuacji rewizja nadzwyczajna wnosi na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ o uchylenie przedmiotowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poprzedzających ten wyrok decyzji organów podatkowych obu instancji. W uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej podniesiono w szczególności, że:

Po pierwsze - prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z art. 216 i art. 217 Kp są elementami treści stosunków pracy. A ustawodawca zobowiązując zakłady pracy i zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. nr 91 poz. 408 ze zm./ do współdziałania w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy /art. 216 par. 1 Kp/ pozostawił zarazem tym podmiotom swobodę w kształtowaniu form owej współpracy. W wypadku skarżącej Spółki w okresie, którego sprawa dotyczy, były realizowane dwie umowy o współpracy zawarte pomiędzy Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w T. i Spółką, a druga pomiędzy Przemysłowym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy Wojewodzie B. i Spółką, ponieważ większość osób zatrudnionych przez stronę skarżącą wykonywała swoje obowiązki pracownicze w zakładach w B.B. i w T. W obu umowach do obowiązków zakładów opieki zdrowotnej należało zapewnienie obsługi kadrowej /medycznej/, za co skarżąca Spółka miała wydatkować określone środki na rzecz tych zakładów opieki zdrowotnej oraz powinna zapewnić konieczną infrastrukturę materialną, w tym pomieszczenia, w których miała być prowadzona działalność medyczna. Dlatego kwoty wydatkowane na ten cel powinny być traktowane jako koszty służące realizacji ustawowych obowiązków pracodawcy. Rewizja nadzwyczajna wywodzi, że skarżąca Spółka nie mogłaby prowadzić swej podstawowej działalności gospodarczej w sferze budowy i sprzedaży samochodów, gdyby nie określiła zasad swojego współdziałania z właściwymi miejscowymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w celu realizacji swoich obowiązków pracodawcy wynikających z art. 216 i art. 217 Kp. Z tego powodu wydatki ponoszone w tym zakresie powinny być zaliczone w całości lub przynajmniej w części do wydatków związanych z podstawową działalnością gospodarczą Spółki, a więc z działalnością opodatkowaną, a nie z działalnością w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej, która jest zwolniona od podatku od towarów i usług. W tym wypadku świadczenia w zakresie ochrony zdrowia na rzecz pracowników nie miały więc charakteru świadczeń osobistych w rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie były to świadczenia nieodpłatne i dobrowolne, ale były świadczeniami pracodawcy związanymi z realizacją obowiązków wynikających z art. 216 i art. 217 Kp. W konsekwencji do świadczeń tych nie powinien mieć zastosowania przepis art. 20 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jedynie te wydatki ponoszone przez skarżącą Spółkę, które ponoszone były w związku ze świadczeniami w zakresie opieki zdrowotnej dla pracowników firmy B. i ewentualnie innych osób trzecich związane były z działalnością nie opodatkowaną. Oznacza to, że w danej sprawie organ podatkowy powinien zastosować dyspozycję art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wedle której jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot wymienionych w ust. 1 tego przepisu, to "podatnik także może zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedanych towarów /i usług/ opodatkowanych w wartości sprzedaży ogółem".

Po drugie - wobec potraktowania umów o współpracy pomiędzy skarżącą Spółką a określonymi bankami jako "innego rodzaju umów", które nie są związane z pośrednictwem finansowym w rozumieniu poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług /symbol KWiU: Sekcja J 65-67/, w rewizji nadzwyczajnej zwrócono uwagę na to, że w stosownej części tych umów, która dotyczy wynagrodzenia dla strony skarżącej, stwierdza się, że wynagrodzenie to jest "prowizją za działalność w zakresie pośredniczenie i pomoc", przy czym jako kwotę tej prowizji ustala się określony procent od wartości kredytów udzielonych przez bank, czyli drugą stronę tej umowy, w wyniku działalności handlowej dealerów z sieci "F.A.P.". W tym związku na uwagę zasługuje okoliczność, że w par. 73 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. stwierdza się, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają także prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych o podobnym charakterze i związanych ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług. Biorąc przy tym pod uwagę sposób sformułowania art. 47 ustawy o podatku od towarów i usług, który określa upoważnienie do wydania tego rozporządzenia, rewizja nadzwyczajna stoi na stanowisku, że przepis par. 73 pkt 5 tego rozporządzenia należy interpretować w sposób, który pozwalałby na objęcie nim: "także prowizji i wynagrodzeń z tytułu umów pośrednictwa związanych z tak a nie inaczej rozumianymi umowami pośrednictwa finansowego". Wprawdzie umowy, jakie zawierała skarżąca Spółka z bankami nie są umowami pośrednictwa finansowego w rozumieniu załącznika nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to jednak powinny być one traktowane jako umowy związane z umowami pośrednictwa finansowego, czyli jako "inne umowy o podobnym charakterze" w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia Ministra Finansów. Zresztą, z treści tych umów wynika, że mają one charakter ramowy i że stanowią szczególną podstawę do zawierania dalszych umów między bankiem jako stroną przedmiotowej umowy a dealerami z sieci dealerów "F.A.P.". Przedmiotem takiej "wykonawczej" umowy może być, wywodzi rewizja nadzwyczajna, nie tylko zachęcanie do nabycia samochodu z wykorzystaniem kredytu bankowego, ale również informowanie potencjalnego nabywcy samochodu o warunkach uzyskania kredytu w danym banku. Nie ma żadnych przesłanek, aby tego rodzaju umów nie zaliczać do kategorii umów pośrednictwa finansowego w rozumieniu poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług /symbol KWiU: Sekcja J 65-67/. Zdaniem rewizji nadzwyczajnej, przedmiotowe umowy ramowe są właśnie takimi umowami związanymi z usługami pośrednictwa finansowego w rozumieniu wspomnianego załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie powinny być zaliczane także do szerszej kategorii umów pośrednictwa, o których mowa w par. 73 pkt 5 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów. Oznacza to w konsekwencji, że prowizje otrzymane przez skarżącą Spółkę w miesiącu lutym 1996 r. z tytułu realizacji przedmiotowych umów były prowizjami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, czyli brak było podstaw dla przyjęcia, że podlegały one opodatkowaniu na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po trzecie - w świetle powyższych wywodów, wnoszący rewizję nadzwyczajną uważa, że brak było podstaw do korygowania wartości podatku należnego określonego w deklaracji skarżącej Spółki za miesiąc luty 1996 r. Natomiast uznaje za możliwe określenie przez organy podatkowe niższej wysokości podatku naliczonego, aniżeli to wynika z tej deklaracji, co wskazuje na celowość zastosowania w tej sprawie art. 20 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług dla uwzględnienia przy obliczaniu tego podatku części podatku od towarów i usług uiszczonego w cenie za usługi budowlane w pomieszczeniach zakładowej służby zdrowia. Równocześnie rewizja nadzwyczajna stoi jednak na stanowisku, że ponowne obliczenia pozwolą na stwierdzenie, iż nie miał w danym wypadku miejsca tzw. zwrot nienależnej nadwyżki. A ponadto w rewizji nadzwyczajnej dodaje się, że z formalnego punktu widzenia, potraktowanie nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jako zaległości podatkowej, czyli z konsekwencjami w zakresie odsetek, stało się możliwe dopiero z dniem 1 stycznia 1998 r., na mocy art. 53 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej /Dz.U. nr 137 poz. 926/.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega w zasadzie sprzedaż i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej /art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. - powoływana nadal jako: ustawa o podatku od towarów i usług/, w tym również przekazanie przez podatnika usług na potrzeby osobiste zatrudnionych przez niego pracowników lub byłych pracowników /art. 2 ust. 3 pkt 2 tej ustawy/.

Równocześnie jednak ustawa wprowadziła zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług, które obejmują między innymi także "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej" /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 24 Załącznika nr 2 do ustawy określającego "Wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku"/. Jakkolwiek więc podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług /art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług/, to jednak obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywania przez podatnika towarów lub usług zwolnionych od podatku od towarów i usług /art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy/. Dlatego podatnik, który dokonuje jednocześnie sprzedaży towarów podlegających opodatkowaniu i zwolnionych od podatku, obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku, a podatek należny może w takim wypadku zmniejszyć wyłącznie o kwotę podatku naliczonego, która jest związana ze sprzedażą opodatkowaną /art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług/.

Rewizja nadzwyczajna zarzuca, że zarówno organy podatkowe, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, podejmując rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie rażąco naruszyły prawo, ponieważ wydatki poniesione przez Spółkę "F.A.P." na remont i wyposażenie pomieszczeń zakładowej służby zdrowia, które należało traktować jako wydatki związane z działalnością opodatkowaną /związaną z produkcją i sprzedażą samochodów/, potraktowały one jako usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone na rzecz pracowników, czyli jako wydatki zwolnione od podatku od towarów i usług, a w konsekwencji nie podlegające wliczeniu do podatku naliczonego i nie podlegające odliczeniu od podatku należnego /art. 20 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług/. Jednakże zarzut ten nie jest trafny. Wprawdzie usługi budowlane, aranżacyjne i instalacyjne, których wykonanie zleciła Spółka "F.A.P." w celu przygotowania pomieszczeń niezbędnych w celu świadczenia na rzecz pracowników usług w zakresie ochrony zdrowia, zostały udokumentowane rachunkami z naliczeniem podatku od towarów i usług /tzw. fakturami VAT/, jednakże z treści znajdującej się w aktach sprawy kopii umowy "w sprawie świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników F.A.P. w B.B. przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej F.A.P.", którą Spółka "F.A.P." zawarła w dniu 21 marca 1995 r. z Urzędem Wojewódzkim - Wydziałem Zdrowia w B.B., jednoznacznie wynika, że przeprowadzony remont oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń /użyczonych następnie Przemysłowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej/ dokonywany był przez Spółkę "F.A.P" w ramach ekwiwalentu z tytułu świadczenia na rzecz pracowników F.A.P. i innych spółek, na terenie których znajdują się przychodnie Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej, usług w zakresie ochrony zdrowia /por. par. 1 i par. 2 tejże umowy/. A w tej sytuacji jest niewątpliwe, że wydatki te poniesione zostały w związku z nabyciem przez podatnika - Spółkę "F.A.P." usług w zakresie ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku od towarów i usług /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz poz. 24 Załącznika nr 2 do tej ustawy/ i z tej przyczyny nie mogą być odliczone od podatku należnego /art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 a contrario ustawy o podatku od towarów i usług/. Wynika stąd, że w tym zakresie rewizja nadzwyczajna nie jest uzasadniona.

2. Z kolei zgodnie z postanowieniem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 13 Załącznika nr 2 do tej ustawy zwolnione zostały od podatku od towarów i usług tzw. usługi pośrednictwa finansowego. Równocześnie par. 73 pkt 5 lit. "a" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wydanego na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 47 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm. - powoływane nadal jako: rozporządzenie Ministra Finansów/, stanowi, że od podatku od towarów i usług zwolnione zostały prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa "lub innych umów o podobnym charakterze", które związane są ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ta ogólnie ujęta regulacja prawna oznacza, że prowizja lub inne wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy związanej ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, w tym także ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa finansowego /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 13 Załącznika nr 2 do tej ustawy/ są również zwolnione od podatku od towarów i usług. Co więcej, skoro mowa tutaj generalnie o wszelkich "innych umowach o podobnym charakterze", to oznacza to, iż sposób w jaki strony ukształtują w danym wypadku wzajemne prawa i obowiązki umowne pozostawiony został przez prawodawcę ich autonomicznej decyzji i brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez organy podatkowe oceny: czy i w jakim stopniu strona umowy zobowiązana do wykonywania określonych usług, za które pobiera prowizję, ponosi ryzyko w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań.

Rewizja nadzwyczajna zarzuca, że zarówno organy podatkowe, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, podejmując rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie rażąco naruszyły prawo przez przyjęcie, że umowy o współpracy jakie Spółka "F.A.P." zawierała z bankami nie mają charakteru umów związanych z umowami pośrednictwa finansowego w rozumieniu poz. 13 Załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług. W danym wypadku usługi te miały bowiem charakter usług "pomocniczych w stosunku do pośrednictwa finansowego", a nie usług "pośrednictwa finansowego" i w związku z tym nie można ich zaliczyć do usług bankowych - jak to ujęto w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ponadto, w opinii organów podatkowych, Spółka "F.A.P." nie ponosiła żadnego ryzyka przy realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowych umów zawieranych z bankami, co ma świadczyć także o tym, że umowy te nie miały charakteru umów pośrednictwa finansowego. W konsekwencji, zarówno organy podatkowe, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, zdaniem rewizji nadzwyczajnej, mylnie przyjęły, że wypłacane przez banki na rzecz Spółki "F.A.P." prowizje z tytułu świadczonych przez nią tzw. "innych usług" nie są zwolnione od podatku od towarów i usług, lecz przeciwnie - podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 proc. na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tymczasem, treść przedmiotowych umów, które Spółka "F.A.P." zawierała z bankami, jednoznacznie wskazuje, że na ich podstawie Spółka "F.A.P." zobowiązywała się wobec każdego banku do świadczenia usług "w zakresie pośrednictwa i pomocy" przy ratalnej sprzedaży samochodów z wykorzystaniem kredytów bankowych, za co bank zobowiązywał się wypłacać na rzecz Spółki "F.A.P." stosowna prowizję. Skoro więc w par. 73 pkt 5 lit. "a" rozporządzenia Ministra Finansów mowa jest o zwolnieniu od podatku od towarów i usług nie tylko umów pośrednictwa finansowego, ale generalnie także "innych umów o podobnym charakterze", które związane są ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, to w tej sytuacji należy przyjąć, że dotyczy to każdej takiej umowy wspomagającej wykonywanie usług pośrednictwa finansowego /np. poprzez prowadzenie stosownej działalności informacyjnej lub stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie/, na podstawie której wypłacana jest prowizja z tytułu świadczenia usług, o ile wyraźny przepis prawa nie stanowi inaczej /art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 13 Załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług/. Natomiast, skoro sposób w jaki strony ukształtowały w danym wypadku wzajemne prawa i obowiązki umowne pozostawiony został przez prawodawcę ich autonomicznej decyzji, to brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez organy podatkowe oceny w kwestii: czy i w jakim stopniu Spółka "F.A.P." ponosiła w danym wypadku ryzyko w związku z wykonywaniem zobowiązań, za które pobierała prowizję. W konsekwencji należy przyjąć, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych prowizje pobierane z tytułu wykonywania tego typu umów objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z poz. 13 Załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz par. 73 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów. Dlatego w tym zakresie zarzut rewizji nadzwyczajnej jest uzasadniony.

3. Nie jest natomiast uzasadniony zarzut rewizji nadzwyczajnej, jakoby naliczanie odsetek od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jako od zaległości podatkowych, było dopuszczalne dopiero z dniem 1 stycznia 1998 r., tzn. z dniem wejścia w życie art. 53 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/. Bowiem stosownie do wyraźnego postanowienia art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, obowiązującego do dnia 31 grudnia 1997 r., od zaległości podatkowych pobierane były odsetki za zwłokę. Przy czym, jak trafnie podniósł w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, wobec przyjętej przez ustawodawcę zasady samo obliczania przez podatnika i wpłacania podatku od towarów i usług na konto urzędu skarbowego, kwota nienależnie otrzymanego przez podatnika zwrotu podatku od towarów i usług, dokonanego na podstawie przedstawionego przez niego samego nieprawidłowego rozliczenia, oznacza w istocie, iż zobowiązanie podatkowe ciążące na podatniku nie zostało uiszczone w terminie i w należytej wysokości, a tym samym stało się zaległością podatkową, od której pobiera się odsetki za zwłokę /art. 19 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/.

4. Wniosek Spółki Akcyjnej "F.A.P." co do zasądzenia kosztów postępowania podlegał oddaleniu, ponieważ do postępowania z rewizji nadzwyczajnej nie mają zastosowania przepisy o obowiązku ich zwrotu /uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 kwietnia 1972 r., III PZP 8/72 - OSNCP 1973 nr 5 poz. 71/.

5. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy (...) orzekł, jak w sentencji.



Powered by SoftProdukt